Юридические компании

Авторизация

Логин:
Пароль:
  
Регистрация
Забыли свой пароль?

Консультация
юриста on-line

Вопрос юристу на "Status-Quo"


поиск юриста

Юристы и адвокаты

Проблемные вопросы вступления в наследство

Проблемные вопросы вступления в наследство 20.02.2016

Проблемные вопросы вступления в наследство

Каждый в жизни рано или поздно сталкивается с вопросом защиты своих наследственных прав.

Вместе с тем, при наследовании не всегда все просто как казалось.

В связи с этим, в данной статье будут приведены практическое решение отдельных проблемных вопросов, возникающих при наследовании (наследование доли в общем совместном имуществе, удовлетворение требований кредиторов, пропуски сроки принятия наследства и др.)

Наследование доли в общем совместном имуществе.

По общим правилам, наследники делят между собой имущество, на момент смерти наследодателя находились в его собственности. То есть, как правило, это непосредственно то имущество, которое зарегистрировано по умершим.

Вместе с тем, не стоит забывать о праве наследования доли наследодателя в общей совместной собственности с другими лицами (как правило, это касается общего имущества супругов), то есть о праве на имущество, фактически зарегистрировано за другими лицами.

Так, если имущество было зарегистрировано по одному из супругов, то фактически наследники имеют право на наследование доли умершего в таком имуществе, то есть на ½ долю такого имущества. Каким же образом оформить такое наследство?

Порядок наследования доли умершего в общей собственности с другими лицами определен Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий нотариусами, утвержденной Приказом Министерства юстиции № 296/5 от 22.02.2012 года.

Так, на основании письменного заявления наследников, принявших наследство, с согласия другого супруга, что является живым, в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего в общей собственности.

То есть, с такой инструкции следует, что разделение доли умершего в общем совместном имуществе возможен только при условии наличия согласия другого супруга. Любой другой процедуры данная инструкция не предусматривает. В свою очередь норма Гражданского кодекса, которая регулирует данный вопрос, особенно ничего не указывает, кроме того, как право наследников на долю в общем совместном имуществе (ст. 1226 ГК).

Возникает вопрос, а что же делать, если другой супруг не хочет добровольно делить общее совместное имущество с другими наследниками? Как же защитить свои права в таком случае наследникам? В таком случае защитить свои права возможно только через суд.

Вместе с тем, при рассмотрении таких споров есть свои особенности, которые в связи с отсутствием норма материального права определяются общей судебной практикой с подробной регламентации решения таких вопросов.

В свою очередь, такими спорами неоднократно занимались и адвокаты юридической компании "Феникс Консалт Групп", специализирующиеся на делах гражданского судопроизводства (http://lawforyou.ru/grazhdanskie-dela), и с учетом своей практики имеют отработанный алгоритм действий при представительстве интересов клиентов в таких спорах.

В первую очередь стоит обратить внимание на важный нюанс, для того, чтобы по формальным причинам не получить в суде отказ в иске.

Прежде чем обращаться в суд с иском о признании прав наследника на часть имущества, находящегося в общей совместной собственности, наследник обязан обратиться с письменным заявлением к нотариусу о выдаче свидетельства на долю имущества в общей совместной собственности и получить постановление об отказе в совершении нотариальных действий. Именно таким постановлением нотариуса будет подтверждено, что ваше право нарушено и нуждается в защите. То есть, ваше обращение в суд будет оправдано.

В противном случае суд вправе отказать в иске на том основании, что защите подлежит только нарушено, непризнанное или оспариваемое право.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в информационном письме Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел №24-753-0 / 4-13 от 16.05.2013 года, в случае отказа нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство наследники участника совместной совместной собственности вправе обратиться с иском об определении доли имущества, надлежащей умершего в праве общей совместной собственности.

То есть, после получения от нотариуса постановления об отказе в совершении нотариальных действий по выдаче свидетельства на долю в общем совместном имуществе наследник может обратиться в суд и просить определить долю умершего в общей совместной собственности и соответственно определить свою долю в таком имуществе.

Опять же, стоит обратить внимание на то, что суд не вправе признать право собственности на долю имущества за наследником без предварительного определения на момент смерти доли умершего в таком совместном имуществе.

Также при обращении в суд с таким иском необходимо доказать суду, когда именно было приобретено имущество, на каких основаниях, действительно такое имущество должно быть отнесено к общего имущества супругов. В таком случае необходимо обратиться к положениям Семейного кодекса, четко определяют какое имущество является общим совместным имуществом супругов, а какое имущество является личной частной собственностью каждого из супругов.

В процессе рассмотрения дела необходимо установить заключения брака, представить просить суд истребовать все право устанавливающие документы на спорное имущество.

Только после установления судом, что спорное имущество действительно находилось в общей совместной собственности умершего и ответчика (другого супруга) суд вправе определить долю умершего в таком имуществе и соответственно признать наследником его долю.

В любом случае к решению такого спора в суде рекомендуем предложить ответчику (ответчикам) урегулировать данный вопрос мирным путем посредством заключения договора о разделе наследства с предыдущим выделением доли умершего. Ведь так стороны спора смогут определить четко единицы наследственного имущества, которые перейдут к каждому наследника и избегут затрат на рассмотрение дела в суде. Нормы гражданского законодательства четко предусматривают право наследников осуществлять разделе наследственного имущества по договоренности и менять по договоренности размер своих долей в наследственном имуществе.

Если наследодатель должник. Алгоритм действий со стороны кредиторов для погашения своих долгов за счет наследственного имущества, оставшегося после должника.

Согласно ст. 1218 ГК в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти.

То есть, все долговые обязательства наследники наследуют вместе с правами на наследство. В таком случае возникают сложности в стороны кредитора, то есть в лица, предоставившего заем умершему, по возврату заемных средств должнику.

Какой же алгоритм действий в таком случае для кредиторов?


Сразу после того, как кредитор узнал, что его должник умер, он обязан обратиться с претензией кредитора к нотариусу, у которого открыта наследственное дело.

Если наследственное дело у одного нотариуса на момент обращения не открыта, кредитор вправе обратиться к любому нотариусу по месту открытия наследства, т.е. к нотариусу нотариального округа по последнему месту жительства умершего. В таком случае нотариус открывает наследство по заявлению кредитора, ведь Приказом Министерства юстиции от 22.02.2012 года №296 / 5 «Об утверждении Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины» определено, что наследственное дело заводится нотариусом по месту открытия наследства на основании поданного (или такой, поступившей почте) первой заявления наследника о принятии наследства или об отказе от принятия наследства, претензии кредитора и др.

Согласно ч. 2 - ч. 4 ст. 1281 ГК кредитору наследодателя необходимо в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или мог узнать об открытии наследства, предъявить свои требования к наследникам, принявшим наследство, независимо от наступления срока требования. Если кредитор наследодателя не знал и не мог знать об открытии наследства, он вправе предъявить свои требования к наследникам, принявшим наследство, в течение одного года от наступления срока требования. Кредитор наследодателя, не предъявил требования к наследникам, принявшим наследство, в сроки, установленные частями второй и третьей настоящей статьи, лишается права требования.

То есть, положениями ст. 1281 ГК определено несколько вариантов, в какие сроки кредитор обязан обратиться с претензией кредитора:

1) Шесть месяцев со дня, когда кредитору стало известно об открытии наследства. Во избежание спорных вопросов и вопросы доказывания момента, когда кредитор узнал об открытии наследства желательно такую ​​претензию кредитора подать в шестимесячный срок со дня открытия наследства.

2) Один год со дня наступления срока требования. То есть, в таких случаях кредитор обязан доказать, что его никто из наследников не сообщал об открытии наследства и предъявить свое требование не позднее одного года со дня, когда долг должен был быть погашен.

Соблюдение сроков предъявления претензий кредитора является очень важным, ведь пропускания таких сроков является основанием для оставления требований кредитора без их удовлетворения.

Что же делать после предъявления претензии кредитора нотариусу?

Если долговое обязательство возникло на основании расписки или любого другого договора, кредитор обязан доказать, что задолженность действительно существует. Сам факт наличия долговых обязательств не подтверждает обязанности наследников удовлетворить такое требование. Кредитор обязан доказать, что долг действительно был возвращен наследодателем.

В таком случае необходимо обращаться в суд с иском о взыскании денежных средств из наследников должника. Для обращения в суд с такими требованиями необходимо определиться в какой суд и в которых ответчиков обращаться. Так, в случае, если наследники уже приняли наследство, то иск о взыскании денежных средств подается по общим правилам по местонахождению наследников.

Если же иск подается до принятия наследства наследниками, здесь не стоит забывать об исключительной подсудности такой категории дел.

Согласно ч. 3 ст. 114 ГПК иски кредиторов наследодателя, которые подаются до принятия наследства наследниками, предъявляются по местонахождению наследственного имущества или основной его части. При этом нормами ст. 110 ГПК четко указывается, что право выбора между несколькими судами истца не распространяются в случае наличия исключительной подсудности.

Соответственно, кредитор обязан обратиться с иском о взыскании денежных средств в возможных наследников не по месту открытия наследства, не по местонахождению таких возможных наследников, а по местонахождению имущества умершего (если после умершего осталось недвижимое имущество).

Информацию о местонахождении имущества умершего можно получить из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, доступ к которому на сегодняшний день имеют и адвокаты, или путем подачи в суд к обращению с исковым заявлением - заявления об обеспечении доказательств путем истребования информации об имуществе, которое находилось в собственности умершего.

Ответчиками по таким делам до истечения срока для принятия наследства могут быть указаны все возможные наследники умершего. Вместе с тем, в дальнейшем возможно возникнет необходимость замены ответчика на надлежащего (т.е. на наследника, который примет наследство).

В случае же непринятия наследства одним из наследников ответчиками по делу будут соответствующие городские, поселковые или сельские советы, которые в конечном итоге получают в собственность выморочного наследства. Но в таких случаях разрешения споров о погашении долгов умершего имеют вполне затяжной характер на несколько лет, ведь право признать наследства выморочным у органов местного самоуправления возникает только через год с момента открытия наследства, то есть через год после смерти умершего, и только путем подачи соответствующего заявления в суда.

В связи с этим в наследственных делах обязательно истребовании копий материалов наследственного дела после окончания срока принятия наследства для выяснения действительных наследников и лиц ответственных за погашение долгов.

Согласно ч. 1 ст. 1281 ГК наследники обязаны удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости имущества, полученного по наследству. Каждый из наследников обязан удовлетворить требования кредитора лично, в размере, соответствующем его доле в наследстве.

Стоит также обратить внимание на то, что хоть наследники и отвечают в пределах стоимости имущества, полученного по наследству, то есть требования кредиторов погашаются исключительно за счет наследственного имущества, обращаться в суд сразу с иском об обращении взыскания на наследственное имущество на данный законодательством не предусмотрено.

Даже если истец имеет достаточные основания считать, что наследник не удовлетворит требования кредитора в связи с тяжелым материальным положением и отсутствием денежных средств, наличием в наследственной массе только имущества, а не денежных средств.

Положениям ч. 2 ст. 1282 ГК четко определено, что наследники обязаны удовлетворить требования кредитора путем единовременного платежа, если договоренностью между наследниками и кредитором иное не установлено. В случае отказа от одноразового платежа суд по иску кредитора налагает взыскание на имущество, которое было передано наследникам в натуре.

То есть, обращение кредитора с требованием об обращении взыскания на имущество до отказа наследника удовлетворить требования одним платежом или в фактических действий, свидетельствующих об отказе преждевременно и является формальным основанием для отказа суда в удовлетворении иска в связи с защитой прав в способ, неопределенный законодательством.

Соответственно, кредитору следует сначала обратиться в суд с требованиями к наследниками о взыскании средств, а уже потом или выполнять решение о взыскании денежных средств в общем порядке, или обращаться в суд с иском об обращении взыскания на имущество, наследники получили в наследство.

В любом случае, команда адвокатов компании "Феникс Консалт Групп" рекомендует сторонами решать спор за столом переговоров, ведь вопрос взыскания долга умершего может затянуться на несколько лет, при этом ни кредиторам, ни наследникам такая ситуация не будет на пользу.

Пропуск сроков принятия наследства.

Согласно ч. 1 ст. 1270 ГК для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства.

Если же наследник не подал в следующие сроки заявление о принятии наследства, он считается не принявшим его. Соответственно, последствия для наследника негативные, ведь наследственное имущество наследник не получит.

В случае пропуска шестимесячного срока для принятия наследства у наследников есть несколько вариантов решения такого вопроса.

Во-первых, наследник вправе подать в суд иск о предоставлении дополнительного срока для принятия наследства. Вместе с тем, в таком случае наследник обязан доказать, что сроки пропуска для принятия наследства были уважительными (болезнь, командировка, незнание лица о смерти наследодателя и другие уважительные причины). Такие обстоятельства наследник обязан доказать надлежащими доказательствами.

Во-вторых, наследник обязан доказать, что он является принявшим наследство. В таком случае это может быть лишь тот факт, что на момент смерти наследник проживал вместе с умершим.

Согласно ч. 3 ст. 1268 ГК наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение шести месяцев с момента открытия покатости, он не заявил об отказе от него.

Доказательства тому, что наследник проживал одной семьей с наследодателем может быть не только одинаковая адрес регистрации места проживания с наследодателем, но и любые другие письменные доказательства, подтверждающие, что наследник и наследодатель проживали вместе (справка жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива, соответствующего органа местного самоуправления, договоры аренды жилья).

Признание завещаний недействительными.

Вполне частые случаи, когда неожиданно для себя родственники умершего после смерти наследодателя узнают, что есть завещание на лицо, которому наследодатель ни при каких обстоятельствах не мог завещать имущество.

К тому же не стоит забывать, что если существовали завещания ранее, каждый новое завещание отменяет предыдущее и не восстанавливает завещания, которое завещатель составил перед ним.

Если новое завещание, составленное завещателем, был признан недействительным, действие предыдущего завещания не восстанавливается, кроме случаев, когда завещание было составлено наследодателем под влиянием насилия или если наследодатель не осознавал своих действий в момент составления завещания.

Как защитить свои права добросовестным наследникам, если они уверены, что новый наследник воспользовался обстоятельствами и фактически заставил наследодателя путем введения в заблуждение относительно реальных обстоятельств составить такое завещание, не соответствует действительной воли наследодателя?

В таком случае, наследники вправе обратиться в суд с иском о признании завещания недействительным.

До обращения в суд с таким иском следует понимать, что основаниями для признания недействительным завещания может быть составление завещания наследодателем против его настоящей воли в результате применения к нему физического или психического давления со стороны другой стороны или со стороны другого лица, или если наследодатель в момент оформления завещания не осознавал значения своих действий и (или) не мог руководить ими.

Данные обстоятельства можно подтвердить только по результатам проведенной в рамках рассмотрения дела судебной психолого-психиатрической экспертизы на основании письменных доказательств, объяснений свидетелей, медицинской документации. Стоит для 100% уверенности просить суд назначить комиссионную экспертизу по этому вопросу.

Во всех других случаях без проведения экспертизы суд может признать недействительным завещание только на основаниях несоблюдения формы и порядка удостоверения завещания.

Соответственно, до обращения в суд с таким иском необходимо тщательно подойти к такому вопросу, чтобы не тратить средства на судебные расходы по оплате государственной пошлины, судебной экспертизы.

В общем, на сегодняшний день многие проблемные вопросы по делам о наследовании возникает и с тем, что отсутствуют правоустанавливающие документы на наследственное имущество, вызывает потребность в наследников обращаться в суд за защитой своих прав путем подачи иска о признании права собственности на имущество в порядке наследования, и с тем, что отсутствуют документы, подтверждающие родственные отношения между наследодателем и умершим, что опять же отправляет наследника в суд для установления факта родственных отношений, и с тем, что отсутствует информация об объеме наследственного имущества или по объему долговых обязательств наследодателя.

В этой статье пытались описать наиболее нестандартные способы защиты, которые применяются в спорах о наследовании.



Количество показов: 5966

Возврат к списку



Публикация статей
На данной странице нашего юридического портала размещаются статьи юридической и деловой тематик. В них размещается информация, которая станет полезной в при осуществлении профессиональной деятельности юристами, адвокатами, судебными экспертами, частными детективами, аудиторами и другими профильными специалистами. Статьи , опубликованные на  данной странице защищены авторским правом от не санкционированного копирования информации. При копировании информации с данной страницы обязательным условием является наличие ссылки на первоисточник.